Пособие по уг. праву.



А.Т.ДУГИН.

Учебно-методическое пособие по уголовному праву

Учение о преступлении.

Уголовное право в общей системе права.

Имеющиеся потребности человек удовлетворяет разными альтернативно возможными способами. Наиболее удачные из них получают распространение в обществе. Такие способы постоянно и сходно возобновляются. В результате этого они обобщенно отражаются в общественном сознании и принимают вид социально значимых норм поведения.

Такие нормы могут быть как общественно полезными, так и общественно вредными опасными.

Удовлетворение потребностей на основе общественно полезных норм поведения поощряется моралью и нравственностью. Удовлетворение потребностей по образцу общественно опасных, вредных норм поведения – осуждается.

Применение наиболее значимых социальных норм подвергается государственному контролю и регулированию. Для этого государство облекает их в правовые как позитивные так и негативные формы. Позитивным нормам оно придает вид предписаний, а негативные нормы облекает в форму запретов.

Правовые предписания и запреты публикуются и тем самым доводятся до сведения всех членов общества как обязательные для исполнения.

Близкие по содержанию нормы-предписания объединяются в отрасли так называемого позитивного права. Таковыми, например, являются отрасли гражданского, трудового, финансового, хозяйственного, экологического права.

Нормы – запреты образуют отрасли уголовного и административного права. Соблюдение этих отраслевых норм обеспечивается принудительной силой государства применяемой в виде уголовного и административного наказания за совершенные правонарушения.

Нарушение запрещающих уголовных норм называется преступлением. Преступление – исконно русский термин. Он означает преступить границы общественно опасным вредным способом и отвечать за содеянное головой, то есть жизнью.

Преступление совершается в настоящем времени. По мере совершения оно безвозвратно уходит в прошлое, оставляя в настоящем только свои следы. По этим следам с помощью криминалистической науки и в порядке, установленном уголовно-процессуальным правом, государство создает идеальную (мысленную) модель совершенного преступления. Получая подтверждение в процессе судебного рассмотрения уголовного дела, эта модель служит непосредственным основанием для назначения уголовного наказания за фактически совершенное преступление, указанное в приговоре суда, вступившим в законную силу.

Исполнение назначенного судом уголовного наказания осуществляется по правилам или нормам, установленным уголовно-исполнительным правом.

Таким образом, уголовное право самым тесным образом связано с наукой – криминалистикой, уголовно-процессуальным и уголовно-исполнительным правом.

Уголовное право обеспечивает нормальное функционирование отраслей позитивного права. Оно понуждает граждан под угрозой наказания руководствоваться в своем поведении нормами-предписаниями этих отраслей права. Уголовное право имеет и самостоятельную область правового регулирования, не предусмотренную никакой другой отраслью права. В основном это обеспечение запретов на общественно-опасное поведение против личности, против жизни и здоровья людей. К таким запретам относятся, например, статьи УК об убийстве, причинении телесных повреждений разной степени тяжести, вовлечении несовершеннолетних в преступную деятельность и др.

Задачи уголовного права.

Преступность деяний и наказание за их совершение определяется задачами уголовного права. Они сформулированы в ч. 1 ст. 2 УК РФ. Это охрана прав и свобод человека и гражданина, собственности, общественного порядка и общественной безопасности, окружающей среды, конституционного строя, обеспечения мира и безопасности человечества, предупреждение преступлений.

Данные задачи и очередность их изложения в указанной статье УК определили структуру и приоритеты Особенной части Кодекса. На первом месте в ней представлены преступления против личности и собственности и только после них указаны преступления против общества и государства.

Предмет уголовного права.

Предметом уголовного права является то, на что направлены меры уголовно-правового регулирования поведения. Это: — а) наиболее важные и ценные для личности, общества и государства общественные отношения, регламентированные отраслями позитивного права; — б) общественные отношения, возникающие между государством и преступником по поводу совершенного преступления. Это отношения связанные с назначением и исполнением уголовного наказания за совершенные преступления.

Метод уголовного права.

Метод или способ функционирования уголовного права состоит в выявлении вредных опасных для общества деяний, объявлении их преступлениями и назначении наказания за их совершение.

Функции уголовного права.

Охранительная функция выражается в запрещении под страхом наказания нарушать общественно-полезные общественные отношения и регулирующие их нормы позитивного права.

Регулятивная функция состоит в том, что охраняя общественно-полезные отношения от преступных посягательств (например рыночные отношения) уголовное право тем самым способствует их развитию и укреплению. Уголовное право регулирует две группы отношений. Это отношения предусмотренные позитивными отраслями права, такими как гражданское, трудовое, экологическое и др. и отношения между преступником и государством по назначению наказания за совершенные преступления.

Воспитательная функция.

Устанавливая преступность и наказуемость деяний уголовное право тем самым указывает на их общественную опасность и недопустимость употребления в практической деятельности под угрозой наказания. Делая это, уголовное право воспитывает граждан, определяет им границы дозволенного, а также побуждает к решению жизненных проблем только общественно-полезными, а не вредными, опасными для других людей способами.

Уголовная политика.

Задачи уголовного права определяются уголовной политикой. Она является частью общей социально-правовой политики государства. Уголовная политика обусловлена теми социально значимыми общественно полезными результатами, которых хочет добиться государство посредством запрещения определенных деяний, объявления их преступленными и уголовно наказуемыми.

Уголовная политика выражается также в системе идей охраны общественного развития, методов их реализации государственными органами, выбором в качестве приоритетов тех или иных мер уголовно-правового воздействия на нарушителей законов, определении мер, направленных на устранение причин и условий, способствующих совершению преступлений.

При всей действенности и важности уголовно правовых воздействий на нарушителей закона уголовное право все же играет второстепенную роль в борьбе с преступностью. Преступность нельзя устранить при помощи одних лишь уголовных запретов и репрессий за их нарушение. Для этого необходима общая сбалансированная справедливая политика производства и распределения материальных и духовных благ, соответствующие государственное устройство и уровень развития общества.

Наука уголовного права.

В отличие от уголовного права как системы уголовного законодательства и уголовного права как учебной дисциплины наука уголовного права представляет систему уголовно-правовых идей, взглядов и теоретических положений, относящихся ко всем проблемам уголовного права.

Предметом науки уголовного права являются российское и зарубежное уголовное законодательство, история его развития и развития уголовно-правовой мысли, правоприменительная практика правоохранительных и судебных органов в борьбе с преступностью, способы совершенствования уголовного законодательства в конкретной социально-политической обстановке.

Методом науки уголовного права являются: обобщение и анализ следственной и судебной практики, сравнительный анализ законодательства и уголовной статистики, такие социологические методы, как опросы населения, анкетирование, экспертные оценки и пр.

Задачами науки уголовного права являются: разработка фундаментальных проблем уголовно-правовой теории, предложения по совершенствованию уголовного законодательства, обобщение и анализ судебной практики и формулирование рекомендаций по повышению ее эффективности, изучение зарубежного опыта, правовая пропаганда, создание учебной и методической и специальной литературы.

Принципы уголовного права.

Принципы уголовного права – это наиболее общие признаки уголовных норм, определяющие их общую структуру и целостность.

Принципы выражаются в руководящих идеях, направляющих правовое регулирование в определенное русло. Они придают уголовному праву концептуальный характер, обеспечивают его соответствие общему научно обоснованному замыслу, предусматривающему общие условия создания и применения уголовных норм, границы запрещенного поведения и наказания за нарушение установленных законом запретов.

В действующем УК таких принципов – идей пять.

Принцип законности (ст. 3 УК РФ).

Данный принцип требует определять преступность и наказуемость деяний только на основании действующего Уголовного Кодекса. Никто не вправе игнорировать уголовный закон, не считаться с ним, давать ему расширительное или ограничительное толкование.

В соответствии с данным принципом преступлениями признаются только такие деяния, которые прямо предусмотрены уголовным законом. Это означает, что уголовный закон не подлежит применению по аналогии, предполагающей приспособление правовых норм к деяниям непосредственно ими не предусмотренными, но имеющими с ними какие-то частные сходные признаки.

2. Принцип равенства граждан перед законом (ст. 4 УК РФ).

Равенство граждан перед законом предполагает одинаковые основания уголовной ответственности и ее неотвратимость независимо от пола, расы, национальности, языка, происхождения, имущественного и должностного положения, места жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям, а также других обстоятельств. По указанным признакам уголовный закон не содержит никаких ограничений и привилегий.

Сущность принципа равенства перед законом заключается в равной для всех обязанности нести ответственность за совершенное преступление. Единственным юридическим основанием уголовной ответственности для всех и каждого является наличие в деянии всех признаков состава преступления, предусмотренного уголовным законом.

В соответствии с Конституцией РФ изъятием из принципа равенства перед законом является правовая неприкосновенность Президента РФ, депутатов Государственной Думы, членов Совета Федерации, судей. Правовой неприкосновенностью пользуются на основании Федеральных Законов прокуроры, следователи, аудиторы и др. Существует обоснованная точка зрения, что правовая неприкосновенность отдельных категорий субъектов должна распространяться лишь на их служебную деятельность, а за уголовно наказуемые поступки в частной жизни они должны отвечать на общих основаниях.

3. Принцип вины(ст.5 УК РФ).

Принцип вины обязывает привлекать лиц к уголовной ответственности за преступления только при наличии у них личной вины. Вина имеет место в тех случаях, когда уголовный закон нарушен умышленно или по неосторожности. Личная вина означает, что за совершение преступления отвечают только физические лица. Уголовная ответственность юридических лиц по действующему законодательству не предусмотрена..

Объективное вменение, то есть уголовная ответственность за невиновное причинение вреда не допускается. Ни одно деяние, совершенное невиновно, какие бы тяжкие последствия оно не причинило, не может рассматриваться как преступление.

Принцип справедливости (ст. 6 УК РФ).

Данный принцип состоит в том, что наказание и иные меры уголовно-правового характера, применяемые к лицу должны соответствовать характеру и степени общественной опасности преступления, обстоятельствам его совершения и личности виновного, а также назначаться только один раз. Никто не может нести уголовную ответственность дважды за одно и тоже преступление.

Справедливость прежде всего находит выражение в санкции. Справедливой является санкция, которая:

— соответствует тяжести преступления, указанного в диспозиции уголовной нормы;

— согласуется с санкциями за другие преступления;

— дает суду возможность индивидуализировать ответственность и наказание с учетом всех возможных вариантов совершения фактических деяний, предусмотренных Уголовным Кодексом. Справедливо назначенное наказание должно учитывать особенные признаки совершенного преступления и при этом не быть не слишком суровым и не слишком мягким.

Русский философ и правовед И. А. Ильин писал: «Справедливо обходиться с неодинаковыми людьми – именно неодинаково, и было бы, наоборот, несправедливостью, если бы стали обходиться со всеми равно; c больными и здоровыми, с малолетними и взрослыми, с женщинами и мужчинами; если бы люди стали давать одинаковые права – душевно здоровым и сумасшедшим, образованным и необразованным, доблестным героям и заведомым мошенникам».

Принцип гуманизма (ст. 7 УК РФ).

Принцип гуманизма содержательно проявляется в обеспечении членов общества от преступных посягательств и гуманного справедливого уголовного наказания лицам, преступившим закон. В отношении последних принцип гуманизма имеет значение разумного ограничения уголовного принуждения. Лицу, совершившему преступление должно быть назначено минимальное наказание, достаточное для его исправления и предупреждения новых преступлений.

Данный принцип предполагает также возможность смягчения уголовного наказания при прочих равных условиях несовершеннолетним, престарелым, беременным женщинам и женщинам, имеющим малолетних детей. Принцип гуманизма запрещает причинение физических страданий или унижения человеческого достоинства. Европейская комиссия и европейский суд по правам человека под унижающим достоинство обращением или наказанием понимают «плохое обращение такого рода, которое направлено на то, чтобы вызвать у жертвы чувство страха, подавленности и неполноценности, оскорбить, унизить или сломить ее физическое или моральное сопротивление». При этом для констатации данных нарушений достаточно выявления минимального уровня жестокости, например, унижающее достоинство обращение в присутствии третьих лиц в приватной обстановке. Считается бесчеловечной и такая форма обращения как словесные оскорбления, презрение, угроза применения пыток и др.

Понятие уголовной ответственности.

Ответственность в русском языке означает обязательство отчитываться в своих действиях и принимать на себя вину за возможные вредные их последствия.

Юридическая ответственность – это ответственность лица за правильное выполнение обязанностей, возложенных на него законом. Она понуждает лицо прежде чем совершить деяние оценить его на соответствие правовым требованиям, на возможность наступления вредных с точки зрения закона последствий. Юридическая ответственность обычно предусматривает санкции за неисполнение требований закона.

Общепринятого понятия уголовной ответственности в науке не существует. Эта фундаментальная проблема дискуссионная. Вместе с тем ни у кого не вызывает сомнения, что она является основным содержанием уголовного правоотношения между государством в лице органов правосудия и преступником.

Уголовное правоотношение возникает в связи с совершенным преступлением и состоит в обязанности государства подвергнуть преступника уголовному наказанию в соответствии с санкцией нарушенной уголовной нормы и соответствующего права преступника ожидать и требовать от государства назначения ему предусмотренного законом наказания адекватно содеянному, а не по произволу суда. Исходя из этого, можно заключить, что содержанием уголовной ответственности является совокупность прав и обязанностей гражданина и государства по поводу совершенного преступления. Реальное материальное воплощение этих прав и обязанностей происходит в обвинительном приговоре суда, вступившим в законную силу и последующей их реализацией в виде отбытия осужденным уголовного наказания, включая ограничения прав, связанных с не снятой и не погашенной судимостью.

Основание уголовной ответственности.

Слово «основание» означает причину или достаточный повод. Применительно к уголовной ответственности такой причиной или поводом в условиях свободы воли и реальной возможности выбора между одобряемым и порицаемым государством поведением является факт совершения лицом общественно опасного, противоправного, виновного и наказуемого деяния или преступления. Игнорируя реальные возможности правомерного общественно полезного поведения, совершая в ущерб ему противоправное общественно опасное деяние, запрещенное уголовным законом, виновное лицо делает себя объектом уголовного наказания, предусмотренного санкцией нарушенной им уголовной нормы.

Поступая таким образом, преступник делает себя ответственным за содеянное перед государством и вызывает его ответные действия, предусмотренные санкцией уголовной нормы. Ст. 8 УК РФ определяет основание уголовной ответственности как «совершение деяния, содержащего все признаки состава преступления, предусмотренного настоящим Кодексом».

Данное определение основания уголовной ответственности содержит два момента. Это деяние, представляющее фактическое основание уголовной ответственности и соответствующие этому деянию юридические признаки состава преступления, предусмотренного Уголовным Кодексом. Указанные признаки образуют юридическое основание уголовной ответственности. Наличие состава преступления в фактическом деянии образует достаточную и единственную причину применения уголовной ответственности к лицу, виновному в его совершении.

Уголовный закон.

Уголовный закон – это нормативный акт, принятый высшим органом власти, содержащий правовые нормы, устанавливающий основание и принципы уголовной ответственности, определяющий какие общественно опасные деяния признаются преступлениями и какие меры наказания применимы за их совершение, а также основания освобождения от уголовной ответственности и наказания.

Признаки уголовного закона:

— единственный источник уголовного права;

— состоит из правовых норм;

— имеет высшую юридическую силу;

— определяет признаки общественно – опасных деяний;

— устанавливает виды и размеры наказания за совершение преступлений.

Современный уголовный закон представляет Уголовный Кодекс РФ имеющий Общую и Особенную части.

Статьи Особенной части Уголовного Кодекса представляют собой тексты, запрещающие определенное общественно опасное поведение по модели: «Не делай этого, если сделаешь – будешь наказан так». Текст запрета, таким образом, разбивается на две части. Одна из них содержит запрещенное государством правило поведения. Она называется диспозицией уголовной нормы. Вторая часть текста объясняет, почему не следует нарушать запрет, указывая на последствия в виде наказания, которое государство готово применить к нарушителю. Эта часть запрета называется санкцией уголовной нормы. Соединенные вместе в статьях Особенной части Уголовного Кодекса диспозиции и санкции описывают уголовные правоотношения между преступником и государством по поводу совершенного преступления. Диспозиции представляют преступные деяния (действия, бездействие), вредные, опасные для личности общества и государства, санкции – ответную деятельность государства в виде наказания лиц, виновных в совершении этих деяний.

Преступления в диспозициях и наказания в санкциях имеют много повторяющихся признаков. Чтобы не повторять их снова и снова в каждой уголовной норме, они изложены в статях, образующих Общую часть Уголовного Кодекса. Особенные признаки уголовных норм, раскрывающие не повторяющиеся в уголовных нормах признаки преступлений, представлены в статьях Особенной части Уголовного Кодекса. Таким образом, каждая из уголовных норм, представленных в Уголовном Кодексе, состоит из одной статьи Особенной части и множественности статей Общей части данного Кодекса.

В целом уголовный закон представляет Уголовный Кодекс, разделенный на Общую и Особенную части, имеющие разделы, главы и статьи. В соответствии с ч. 1 ст. 1 кодекса все новые законы, предусматривающие уголовную ответственность, подлежат включению в этот Кодекс в качестве поправок, дополнений или новых его статей. Самостоятельно, за рамками Уголовного Кодекса новые уголовные законы действовать не могут.

В статьях Особенной части УК РФ различают четыре вида диспозиций.

1. Простая диспозиция. Она имеет только одно название преступления и не раскрывает его содержание. Например, в статье 291 говорится о даче взятки, а в статье 153 о подмене ребенка.

2. Описательная диспозиция содержит определение преступления, включающее ряд его признаков. Например, в диспозиции ст.105 УК РФ убийство представлено как умышленное причинение смерти другому человеку.

3. Ссылочная диспозиция переадресует к другой статье Особенной части УК, чтобы избежать повторений и не создавать громоздкие по форме статьи. Например, ст. 117 УК РФ определяет истязание как насильственные действия, причиняющие физические или психические страдания, если это «не повлекло последствий, указанных в статьях 111 и 112 настоящего Кодекса».

4. Бланкетная (рамочная) диспозиция служит для выражения переменных признаков преступлений, отсылая для уяснения их содержания к иным в большинстве подзаконным актам, к таким, как правила дорожного движения, правила техники безопасности и охраны труда и др. Данные правила могут меняться, а уголовная норма остается неизменной. Например, ст. 264 УК РФ о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств.

Санкции статей Особенной части УК РФ разделяются на три вида.

1. Абсолютно определенная санкция указывает на вид и размер наказания, не оставляя суду возможности для проявления судебного усмотрения. Например, 10 лет лишения свободы. При таких санкциях индивидуализировать наказание невозможно. В настоящем Кодексе таких санкций нет, но они могут появиться в условиях военного времени, для общественно опасных деяний, совершенных в боевой обстановке.

2. Относительно определенная санкция указывает на верхний и нижний пределы наказания, оставляя окончательное решение о размере наказания за судом, который назначает его с учетом особенных признаков совершенного преступления. Например, ст. 105 УК РФ за убийство без смягчающих и отягчающих вину обстоятельств предусматривает наказание в виде лишения свободы от 6 до 15 лет.

В ряде статей Кодекса указывается только верхний предел наказания. Например, ст. 106 УК РФ предусматривает наказание за убийство матерью новорожденного ребенка до 5 лет лишения свободы. В этих случаях нижний предел санкции определяется из положений Общей части Кодекса. Применительно к лишению свободы он составляет 2 мес. (ч2 ст. 56 УК РФ).

3. Альтернативные санкции излагаются в относительно определенной форме по принципу или- или. Или один или другой вид наказания. Например, за совершение кражи по ч. 1 ст. 158 УК РФ суд может назначить по своему усмотрению один из следующих видов наказания: штраф, исправительные работы, ограничение свободы, принудительные работы, арест, лишение свободы.

Действие уголовного закона во времени.

По общему правилу преступность и наказуемость деяния определяется уголовным законом, действовавшим во время совершения этого деяния. Временем совершения преступления признается время общественно опасного деяния независимо от времени наступления последствий.

Уголовный закон, устраняющий преступность деяния, смягчающий наказание или иным образом улучшающий положение лица, совершившего преступление, имеет обратную силу, то есть распространяется на лиц, совершивших соответствующие деяния до вступления такого закона в силу, в том числе лиц, отбывающих наказание или отбывших наказание, но имеющих судимость. Если новый закон смягчает наказание отбываемое лицом за деяние, то это наказание подлежит сокращению в пределах, предусмотренных новым уголовным законом.

Уголовный закон, устанавливающий преступность деяния, усиливающий наказание или иным образом ухудшающий положение лица, обратной силы не имеет.

Действие уголовного закона в пространстве.

В основу действия уголовного закона в пространстве положено пять принципов. Это территориальный, гражданства, реальный, оккупационный и универсальный принципы.

Принцип территориальности состоит в том, что все лица, совершившие преступления на территории России несут ответственность по Российскому уголовному закону, то есть по закону места совершения преступления.

Территорию России образуют суша, вода, воздух и недра в пределах ее Государственной границы. Государственная граница на реках устанавливается по фарватеру, а во внутренних морях – по согласованию с сопредельными государствами в соответствии нормами и обычаями международного права.

Государственная граница в океане согласно международному праву проходит на расстоянии 12 морских миль от линии наибольшего отлива (22,2 км).

На континентальном шельфе (анг. отмель, полка), представляющем морское дно и его недра до внешнего предела подводной окраины материка, Государственная граница обычно простирается на расстояние до 200 морских миль (370,4 км.) от берега. В ряде мест граница проходит на расстоянии 350 и более морских миль от береговой линии.

В исключительной экономической зоне – морском районе прилегающем к территориальному морю Государственная граница проходит на расстоянии в 200 морских миль от берега.

Российский уголовный закон действует также на не военных кораблях и самолетах России в открытом море и воздухе. Если преступление совершено на этих кораблях и самолетах в границах территории другого государства, то к виновным лицам применяется Уголовный закон этого государства. За преступления, совершенные на военных кораблях и самолетах России к виновным лицам во всех случаях применяется Уголовный Кодекс РФ.

Исключением из принципа территориальности является правой иммунитет. Он означает, что определенные лица на началах взаимности между государствами не могут привлекаться к ответственности за преступления на территории России без согласия правительства страны, гражданами которой эти лица являются.

Правовой иммунитет предоставляется главам государств, членам правительства, дипломатическим представителям, их супругам и несовершеннолетним детям, а также некоторым другим категориям граждан в соответствии с международными соглашениями и нормами международного права.

Иммунитет распространяется на территорию посольств и дипломатических представительств. Он означает, что без разрешения руководителей дипломатических представительств нельзя входить на территорию посольств для выполнения следственных действий.

Принцип гражданства (национальный принцип) предписывает гражданам России подчиняться Российским законам где бы они не находились. Ст.12 УК РФ устанавливает для наших граждан и лиц без гражданства, постоянно проживающих на территории России, уголовную ответственность по Российскому Уголовному Кодексу за преступления вне пределов России, если совершенное ими деяние признано преступлением по месту его совершения и если они не были там осуждены иностранным судом.

Наказание назначаемое Российским судом за преступления, совершенные за границей не должно превышать верхний предел санкции закона того государств на территории которого совершено данное преступление. Это положение Уголовного закона находятся в соответствии с ч. 1 ст. 50 Конституции РФ, установившей, что «никто не может быть повторно осужден за одно и то же преступление», а также общепринятым в международном сообществе правовым принципам ответственности за преступления по законам места совершения преступления.

Реальный принцип применения уголовного закона относится к иностранным гражданам и лицам без гражданства не проживающим на территории Российской Федерации и совершившим преступления вне пределов ее государственных границ. При этом принимается во внимание антироссийская направленность преступлений, а также случаи, предусмотренные международными договорами. Данный принцип действует на территории РФ при условии, если виновные лица причинили вред Российской Федерации и не были за это осуждены в иностранном государстве.

Оккупационный принцип находит отражение в международных договорах посвященных статусу военных баз и воинских подразделений размещенных на территории другого государства. Обычно он сводится к тому, что военнослужащие иностранного государства за преступления совершенные за пределами военной базы или воинской части несут ответственность по законам страны пребывания. Преступления совершенные в пределах дислокации воинской части влекут ответственность по законам страны которой принадлежит воинская часть. При этом территория части или базы пользуется правовым иммунитетом.

Порядок ответственности Российских военнослужащих закреплен в ч.2 ст.12 УК РФ. За преступления на территории иностранного государства они «несут ответственность по настоящему Кодексу, если иное не предусмотрено международным договором РФ».

Универсальный (космополитический) принцип заключается в том, что каждое государство вправе и обязано карать всегда и всякого за совершенные им злодеяния без относительно места его совершения и подданства. Существование данного принципа обусловлено тем, что всякое преступление есть посягательство на общий правовой порядок, обнимающий все государства. Однако в таком всеобъемлющем виде данный принцип пока не может применяться в мире из-за различия правовых систем. В части 3 ст. 12 УК РФ он находит выражение в том, что в случаях, предусмотренных международными договорами РФ, за преступления совершенные вне пределов России и не ее гражданами ответственность по Российскому УК может наступать тогда, когда преступник задержан и привлечен к ответственности на территории РФ. Это факты угонов самолетов, международный терроризм, наркобизнес.

Выдача преступников (экстрадиция)

Выдача преступников (ч. 2 ст. 13 УК РФ) – это основанный на международном договоре и национальном законе акт правовой помощи, состоящий в передаче лица совершившего преступление вне пределов России другому государству для расследования совершенных им преступлений, суда над ним или для наказания по приговору национального или иностранного суда.

Требование о выдаче преступников может быть предъявлено государством когда:

— преступление совершено на его территории;

— преступник – гражданин этого государства;

— преступление направлено против этого государства.

Выдача преступника предполагает соблюдение ряда условий:

— преступление за которое предъявлено требование о выдаче должно признаваться преступлением по законам страны в которой находится преступник (принцип тождественности);

— требование о выдаче должно быть обосновано убедительными доказательствами совершенного преступления;

— неприменение к выданному преступнику смертной казни, если таковая не предусмотрена законами страны, выдавшей преступника.

Наличие данных условий исключает возможность отказа в удовлетворении заявленного требования иностранного государства под предлогом предоставления преступнику гарантированного конституцией права политического убежища.

Толкование уголовного закона.

Толкование закона – это уяснение его содержания и соотношения с другими уголовно-правовыми нормами. Толкование необходимо для правильного применения закона.

В рамках уголовного права принято выделять легальное, судебное и доктринальное толкование.

Легальное толкование производится уполномоченным законом органом государственной власти путем дачи официальных разъяснений.

Разновидностью легального толкования является аутентическое (исходящее из первоисточника) толкование. Оно производится Государственной Думой – органом принимающим законы. Аутентическое толкование общеобязательно и имеет силу закона.

Судебное толкование находит свое выражение в практическом применении закона к конкретным юридическим фактам. Такое толкование имеет значение только по отношению к истолкованным фактам и после вступления приговора в законную силу приобретает силу закона.

Основанные на изучении типичных судебных ошибок руководящие разъяснения (толкования) Верховного Суда, издаются в форме постановлений Пленума Верховного Суда. Они обязательны для всех нижестоящих судов.

Доктринальное толкование дается, как правило, учеными-юристами на основе теоретического исследования права, правосознания и других элементов правовой системы общества, обобщения и изучения материалов юридической практики (правотворческой, судебной и др.). Данный вид толкования распространен в специальной литературе по отдельным проблемам уголовного права. Особенно большую роль в юридической практике играют комментарии ученых к уголовному кодексу, которые обычно издаются большими тиражами и через небольшие промежутки времени.

Понятие и признаки преступления.

Общие признаки преступления.

Признаки любого преступления, указанного в Особенной части УК РФ, подобраны так, чтобы с их помощью можно было отличить одно преступное деяние от другого. Вместе с тем, каждое из преступлений данной части УК имеет в своем составе одну и ту же совокупность постоянных признаков, раскрывающих их общую преступную сущность. Эти общие для всех преступлений признаки содержаться в ч. 1 ст. 14 УК РФ, где они представлены в виде понятия преступления: «Преступлением, — говориться в статье, — признается виновно совершенное общественно опасное деяние, запрещенное настоящим Кодексом под угрозой наказания». Данное определение содержит пять обязательных для каждого преступления признаков. Это деяние, общественная опасность, виновность, противоправность и наказуемость.

Если хотя бы один из указанных признаков отсутствует в фактически совершенном деянии, то его ни при каких условиях нельзя признать преступлением со всеми вытекающими отсюда последствиями.

Деяние как обязательный признак любого преступления может состоять из действия либо бездействия. Действие и бездействие – это наиболее общие способы совершения преступного деяния.

Действие – это целесообразное активное воздействие субъекта на объект при помощи телодвижений, орудий и средств. Бездействие – это необосновано пассивное состояние субъекта относительно объекта, нуждающегося в общественно-полезных действиях субъекта. Сущность бездействия состоит в том, что субъект вместо своих предписанных правом обязанностей занимается какой-то другой не обязательной в данном случае деятельностью. Это и является непосредственной причиной вреда для охраняемых законом объектов. Такой вред может наступить со стороны самых разнообразных источников активности, а именно от других субъектов, от объектов, от каких-то природных явлений, таких, например, как жара или мороз, а также от стихийных бедствий, наводнений, обвалов, землетрясений и пр. В этой связи совершение необязательных с точки зрения закона действий вместо выполнения обязательных и рассматривается как способ преступного бездействия.

Общественная опасность – это фактическое свойство деяния причиняющего вред интересам общества. Деяние следует считать общественно опасным не только когда оно уже причинило такой вред, но и тогда, когда оно только начало реально создавать угрозу его причинения.

Общественно опасное деяние может быть как преступным, то есть запрещенным нормой уголовного права так и не преступным. Все не запрещенные уголовным правом общественно опасные деяния подлежат обязательному правовому урегулированию с целью их запрещения под угрозой уголовного наказания.

Общественная опасность – объективный материальный признак деяния, не зависимый от сознания и воли законодателя. Для последнего он создает обязанность правового запрета всех деяний содержащих его в своих составах.

Все преступные деяния указанные в Уголовном Кодексе различаются между собой по характеру и степени общественной опасности. Характер общественной опасности определяется объектом преступного посягательства. Чем ценнее для общества объект, тем больше общественная опасность посягательства. Название статей и порядок их расположения в Особенной части Уголовного Кодекса отражает характер общественной опасности преступлений. Преступления против личности, собственности, общества и государства имеют различия по характеру их общественной опасности. Такие преступления против собственности как кража, грабеж, разбой, мошенничество, присвоение и растрата сходны между собой по характеру общественной опасности так как все они как по объекту, так и по способу совершения представляют хищения чужого имущества.

Степень общественной опасности зависит от тяжести причиненного вреда в рамках одного и того же вида преступления, от стадии совершения преступления, его масштабов, способа, количества участников, формы их вины и пр. Степень общественной опасности позволяет разграничивать преступления, сходные по характеру общественной опасности. Хищения, например, различаются в своих составах прежде всего по степени их общественной опасности. Кража – это хищение тайное, грабеж – открытое, разбой – сопряженное с опасностью причинения тяжкого вреда здоровью потерпевшего.

Степень общественной опасности обычно отражается в признаках квалифицированных и привилегированных составов, как в самостоятельных статьях, так и в различных частях одной и той же статьи УК, а также в санкциях за их совершение.

Общественная опасность должна быть адекватно выражена в законе соответствующей словесной формулировкой. Без этого общественно опасное деяние нельзя считать преступлением. Поэтому противоправность преступного деяния является таким же важным обязательным признаком преступления как и его общественная опасность. Противоправность есть юридическое выражение общественной опасности преступления. Противоправность – формальный признак преступления. Он характеризует степень осознанности государством и обществом общественной опасности деяния.

Материальный и формальный признаки в преступлении равнозначны. Отсутствие любого из них исключает преступный характер деяния.

Если деяние по формальным, то есть указанным в законе, признакам содержит состав преступления, но при этом не является общественно опасным или его опасность малозначительна, то такое деяние, согласно ч. 2 ст. 14 УК РФ преступлением не является.

Виновность и наказуемость – признаки преступления производные от противоправности. Они устанавливаются законом и являются обязательными. Виновность в уголовно-правовом смысле предполагает определенное психическое отношение лица к своему поведению и его последствиям. Оно может быть в форме умысла или неосторожности. Это отношение неразрывно связано с принципом субъективного вменения, исключающим противоположный принцип объективного вменения, запрещенный уголовным законом.

Наказуемость преступного деяния – обязательный признак преступления. Однако он допускает в случаях прямо указанных в законе освобождение виновных от уголовной ответственности и наказания.

Множественность преступлений.

Понятие, признаки, виды единичного (единого) преступления.

Одновременное или последовательное совершение нескольких преступлений порождает проблемы их отграничения, квалификации и назначения наказания. Множественность преступлений следует отличать от единичного (единого) преступления.

Единичное преступление может быть простым и сложным.

Простое единичное преступление – это посягательство на один объект одним действием либо бездействием, причиняющим одно последствие. Например, кража из магазина или убийство человека выстрелом из пистолета.

К сложным единичным преступлениям относятся: составные, продолжаемые и длящиеся преступления.

Составные преступления слагаются из двух и более разнородных деяний, содержащих составы самостоятельных преступлений, но рассматриваемых законом как одно преступление в силу их внутреннего единства и неразрывной связи. Например, такое преступление как разбой состоит из двух самостоятельных преступлений: преступления против жизни и здоровья человека и хищения, где преступление против жизни и здоровья является способом хищения – незаконным насильственным завладением чужим имуществом.

К составным единичным преступлениям относятся также составы из одного действия и двух и более самостоятельных последствий. Например, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего по неосторожности.

Продолжаемые преступления состоят из юридически тождественных действий, обособленных друг от друга в пространстве и времени, но при этом объединенных единой целью и посягающих на один объект. Например, хищение телевизора по частям с территории телевизионного завода.

Длящиеся преступления в отличие от продолжаемых совершаются непрерывно на протяжении определенного промежутка времени. Например, незаконное хранение огнестрельного оружия, злостное уклонение от уплаты средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей.

Понятие множественности преступлений.

Множественность преступлений образуется в результате совершения одним лицом двух и более единичных преступлений, не охватываемых одной статьей Особенной части Уголовного Кодекса. Это сложное юридически значимое образование, состоящее из самостоятельных элементов – преступлений. Например, А. незаконно хранил пистолет (ст. 222 УК РФ) из которого в пьяной ссоре убил Б. (ч. 1 ст. 105 УК РФ), а дом сжег для сокрытия следов преступлении (ч. 2 ст. 167 УК РФ).

Признаки множественности:

— каждое из деяний множественности – преступление, а не иное правонарушение. Множественность преступлений не может состоять, например, из административно и уголовно наказуемого хулиганства, из административно и уголовно наказуемых фактов незаконной охоты и пр.;

— множественность преступлений всегда содержит два и более состава преступления. Например, две кражи или убийство и кража или разбой и мошенничеств;

— каждое из деяний (преступлений) множественности должно влечь самостоятельные уголовно-правовые последствия, учитываемые при назначении наказания. Правовая квалификация и уголовное наказание за каждое преступление множественности определяется отдельно и только после этого назначается окончательное общее наказание.

Не образуют множественности преступлений деяния, по которым истекли сроки давности привлечения к уголовной ответственности либо исполнения обвинительного приговора, а также деяния, в отношении которых лицо в законном порядке освобождено от уголовной ответственности.

Множественность преступлений есть только тогда, когда:

а) вопрос об уголовной ответственности лица за совершения преступлений остался не рассмотренным;

б) для рассмотрения вопроса об уголовной ответственности и наказании по закону требуется учесть прежние судимости и отбывание наказания за прошлые преступления в местах лишения свободы.

Юридические последствия множественности преступлений:

— квалификация деяний по нескольким статьям или частям одной статьи Особенной части УК;

— изменение порядка и условий назначения и отбывания наказания.

Множественность может состоять из разнородных, однородных и тождественных преступлений.

Разнородные преступления не имеют близкого сходства по объективной и часто по субъективной сторонам. Например, убийство и кража, похищение человека и незаконное получение кредита и др.

Однородные преступления характеризуются сходством объектов посягательства, одной и той же формой вины и, одновременно с этим, различиями в объективной стороне, в мотивах и целях их совершения. Например, на чужую собственность посягают такие однородные умышленные преступления как кража, грабеж, разбой, мошенничество и др. На личность посягают убийство, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, истязание, незаконное производство аборта.

Тождественные преступления – это деяния, полностью совпадающие по своим объективным и субъективным признакам, предусмотренным одной статьей Уголовного Кодекса. Например, убийство и убийство, кража и кража.

Разнородные однородные и тождественные преступления оказывают влияние на виды множественности.

Виды множественности.

Видами множественности являются совокупность и рецидив.

Совокупность преступлений – это совершение двух и более преступлений, предусмотренных различными статьями или частями статьи Особенной части Уголовного Кодекса, ни за одно из которых лицо не было осуждено или освобождено от уголовной ответственности по основаниям, установленным в законе. Совокупность имеет место только тогда, когда сохраняется возможность уголовной ответственности за каждое из образующих ее преступлений.

Различают реальную и идеальную совокупность.

Реальная совокупность – это последовательное совершение двух и более преступлений. Для данного вида совокупности характерно совершение преступлений через определенные промежутки времени. Одновременное совершение преступлений в реальной совокупности возможно лишь в купе с длящимися и продолжаемыми преступлениями.

Реальной совокупности не будет, если одно из двух преступлений является способом, средством и квалифицирующим признаком другого. Например, состав бандитизма предполагает наличие у участников банды огнестрельного оружия. Поэтому ношение оружия членами банды не требует дополнительной квалификации.

Если способ или средство преступного деяния предусмотрены в качестве самостоятельных преступлений и не являются по закону признаками другого преступления, содеянное квалифицируется по совокупности преступлений. Например, кража у потерпевшего, совершенная сразу после его убийства из ревности, образуют не одно, а два преступления, составляющих реальную совокупность двух последовательно совершенных преступлений.

Идеальная совокупность преступлений имеет место при совершении одним действием (бездействием) двух и более преступлений, предусмотренных разными статьями Уголовного Кодекса. Например, объективные стороны убийства и разбойного нападения в значительной части совпадают, имея общие материальные признаки. Вместе с тем, объективная сторона разбоя не содержит понятия убийства, а объективная сторона убийства не содержит понятия разбоя. Между тем и убийство и разбойное нападение могут совершаться одновременно при помощи одних и тех же действий, совершаемых в одном и том же пространстве-времени. Поэтому в этих случаях необходима квалификация этих действий сразу по двум статьям Особенной части УК РФ, предусматривающими ответственность за убийство по п. «З» ч. 2 ст. 105 и п. «в» ч. 4 ст. 162 УК РФ.

Не будет идеальной совокупности, когда одним действием совершается преступление, содержащее признаки общего и специального составов преступлений. В таких случаях имеется конкуренция составов, при которой применяется только одна специальная статья Особенно части УК РФ, придающая составу большую или меньшую общественную опасность в сравнении с более общей статьей данной части УК. Например, убийство матерью новорожденного ребенка (ст. 106 УК РФ) не требует дополнительной квалификации по основному составу, предусмотренному ст. 105 УК РФ, предусматривающей ответственность за так называемое «простое» убийство, то есть за убийство без смягчающих и отягчающих обстоятельств.

Специальным видом множественности является рецидив преступлений. В широком плане – это любые неоднократные преступления, представляющие фактический или криминологический рецидив. Этим понятием широко пользуются криминологи для изучения структуры преступности и личности преступников.

Уголовное право интересует так называемый легальный рецидив. Он означает совершение нового умышленного преступления после осуждения хотя бы за одно предыдущее умышленное преступление. В зависимости от количества и тяжести преступлений образующих легальный рецидив он делится на обычный (простой) (ч. 1 ст. 18 УК РФ), опасный (ч.2 ст.18 УК РФ), и особо опасный (ч. 3 ст. 18 УК РФ). В соответствии с ч.4 ст.18 УК РФ не образуют рецидива судимости за умышленные преступления небольшой тяжести, судимости за преступления, совершенные лицом в возрасте до 18 лет, а также судимости за преступления, осуждение за которые признавалось условным либо по которым предоставлялась отсрочка исполнения приговора, а также судимости снятые или погашенные в установленном законом порядке (ч. 4 ст.18 УК РФ).

Рассмотренные виды рецидива на основании ч. 5 ст. 18 УК РФ влекут более строгое наказание, а также учитываются в криминологических исследованиях.

В указанных видах рецидива различают общий и специальный, простой (однократный) и сложный (многократный), а также пенитенциарный рецидив.

Под общим рецидивом принято понимать совершение любого умышленного преступления после осуждения за предыдущее неоднородное умышленное преступление. Общий рецидив – это отягчающее вину обстоятельство.

Специальный рецидив состоит из тождественных или однородных преступлений. Такой рецидив опаснее общего рецидива, так как предполагает овладение профессиональными навыками в совершении преступлений.

К простому рецидиву относятся случаи совершения умышленного преступления лицом, ранее осужденным один раз за умышленное преступление. Сложный рецидив предполагает совершение умышленного преступления лицом, ранее осуждавшимся два и более раза за умышленные преступления.

Пенитенциарный рецидив характеризуется тем, что лицо, совершившее умышленное преступление, ранее уже отбывало наказание за умышленные преступления в местах лишения свободы. Пенитенциарный рецидив учитывается судом при определении вида исправительно-трудовой колонии для отбывания наказания в виде лишения свободы.

Состав преступления и его виды.

Понятие состава преступления.

Слово «состав» означает количество, число. Состав преступления – это совокупность признаков, характеризующих сходные общественно – опасные деяния как преступления определенного вида. Образующие состав преступления признаки есть результат мысленного выделения их из множества сходно повторявшихся общественно опасных деяний прошлого. Мысленное отождествление этих признаков с признаками фактически совершенных деяний позволяет квалифицировать идентифицировать (опознавать) эти деяния как преступления.

Каждый состав преступления, такой, например, как убийство, кража, грабеж, похищение человека и пр. означает не только определенное юридическое понятие, данное в Уголовном Кодексе, но и само преступное деяние, соответствующее признакам определенного состава преступления. В таких случаях говорят о наличии в деянии лица состава преступления. Состав преступления – это не реальное общественно опасное деяние, а типовое понятие о нем, содержащееся в диспозиции уголовной нормы. Состав содержит лишь те признаки преступления, которые существенным образом характеризуют его общественную опасность. Состав преступления изобличает содержащее его признаки фактическое деяние как деяние общественно опасное, противоправное, виновное и наказуемое.

Каждый состав преступления содержит характеристику объекта преступления, объективной стороны преступления, субъекта преступления и субъективной стороны преступления.

Объект преступления – это общественные отношения, на которые направлено преступление, на которые оно посягает. Применительно к уголовному праву под общественными отношениями понимается определенный общественно полезный порядок поведения людей в обществе. Объектом хищений, например, является такой порядок поведения, который носит название отношений собственности. Он позволяет и обеспечивает субъектам право владеть, пользоваться и распоряжаться принадлежащим им имуществом по своему усмотрению. Если же какое-то иное лицо начинает против воли собственника владеть, пользоваться и распоряжаться его имуществом по своему усмотрению, то, тем самым, оно подлежит ответственности за кражу, грабеж, разбой и другие преступления против собственности.



Страницы: Первая | 1 | 2 | 3 | ... | Вперед → | Последняя | Весь текст




map